Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Способы и сроки принятия наследства особенности фактического принятия наследства». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Если наследник является единственным, никто не оспаривает его права в отношении наследственного имущества, он может составить заявление о признании фактического принятия наследства, приложив к нему подтверждающие документы. В таком случае дело рассматривается в порядке особого производства — устанавливается факт, имеющий юридическое значение.
Комментарий к Ст. 1153 ГК РФ
1. Принятие наследства — действия наследников, выражающие волю последних на вступление в наследство, юридические факты, с которыми закон связывает возникновение прав на наследственное имущество. Принятие наследства — всегда действие. Законом установлены два способа принятия наследства: 1) формальный и 2) фактический.
2. Формальный способ вступления в наследство осуществляется посредством подачи соответствующего заявления нотариусу или иному уполномоченному в соответствии с законом лицу. Способ подачи заявления — лично, через представителя либо посредством почтовой связи.
3. Фактический способ выражается в совершении наследником конклюдентных действий, с которыми закон связывает принятие наследства. При этом необходимо учитывать, что законом установлена опровергаемая презумпция намерения наследника принять наследство.
Судебная практика.
…Указанные действия (действия по принятию наследства, указанные в п. 2 ст. 1153 ГК РФ) могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами (Постановление ВС РФ от 23.04.1991 N 2).
Фактическое вступление в наследство – что это значит?
Понятие «фактическое принятие наследства» было установлено в процессе судебной практики. Впервые оно появилось в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 23 апреля 1991 года.
Согласно постановлению, фактическое вступление в наследство – это любые действия наследника по использованию, управлению и распоряжению имуществом, а также поддержка его в нормальном состоянии. В число таких действий входит также своевременная выплата налогов и страховых взносов, несение ответственности за денежные обязательства наследодателя и других расходов.
Таким образом, в некоторых случаях, чтобы принять наследство, нет необходимости обращаться к нотариусу. Главное, чтобы совершенные действия были законными и выражали волеизъявление гражданина на пользование имуществом.
Принятие наследства через представителя
Принятие наследства через представителя, по ГК РФ, возможно только при условии, что в доверенности предусмотрены такие его полномочия. Законному представителю при принятии наследства доверенность не потребуется.
Чтобы принять наследство представителем, ему по закону нужно подать заявление нотариусу, который обязан проверить соответствующую доверенность, подписанную законным наследником и заверенную соответствующим образом. Представитель наследника имеет право подавать заявление лично, прислать по почте или через своего представителя, полномочия, которого должны быть также нотариально подтверждены.
Некоторые особенности заявлений представителей:
- если представитель несовершеннолетнего (до 14 лет) или недееспособного наследника сам преемник, то он может подавать одно заявление о вступлении в наследство – как наследник и как представитель;
- наследники 14-18 лет подают самостоятельное заявление, но должны иметь письменное разрешение своих представителей: родителей, попечителей;
- лица, которых суд признал ограниченно дееспособными, имеют право подать заявление, действуя по согласию попечителей;
- порядок вступления в наследование для юридического лица такой же, как и при осуществлении других сделок. От его имени действует уполномоченный орган или должностное лицо;
- если несовершеннолетние вступили в брак до исполнения им 18 лет, или же несовершеннолетние признанные эмансипированными, по закону ГК РФ, имеют право принять наследство самостоятельно;
- согласно закону Российской Федерации, наследником может быть признан ребенок, который был зачат при жизни наследодателя, а родился уже после его смерти и после открытия наследства.
В последнем случае, от их имени, по закону, принять наследство могут представители только в том случае, если ребенок родился живым.
Что это такое принятие наследства
Что такое получение чужой собственности путем наследования? Это процедура, предполагающая переход прав на владения от наследодателя к наследнику, при условии выполнения статей закона о наследовании.
Порядок вступления человека в наследственные права, предполагает действие от собственного имени, с возможностью согласиться, принимая имущественные права, пришедшие со смертью родственника, или отказаться от них.
Важно! Преемство наследственной массы происходит только полностью, человек получает сбережения, иные ценности, долговые обязательства, оставшиеся невыполненными завещателем.
Законодательные нормы определяют правомочия человека на получение ценностей. При желании, субъект отказывается от получения правопреемства (если он не согласен оплачивать долги скончавшегося родственника). Преемник просто не посещает нотариуса за полгода, положенные для получения подобных прав, вследствие чего ценности переходят иным правопреемникам, согласно очереди, установленной законом.
Приобретение ценностей с любыми условиями запрещено, человек получает абсолютные права, на все объекты, либо ничего.
Особенности фактического принятия наследства
Помимо формального существует, так называемое, фактическое принятие наследства. Рассмотрим в статье, как оно осуществляется и как доказать, что гражданин действительно вступил в права после смерти наследодателя.
Понятие «фактическое принятие наследства» было установлено в процессе судебной практики. Впервые оно появилось в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 23 апреля 1991 года.
Согласно постановлению, фактическое вступление в наследство – это любые действия наследника по использованию, управлению и распоряжению имуществом, а также поддержка его в нормальном состоянии. В число таких действий входит также своевременная выплата налогов и страховых взносов, несение ответственности за денежные обязательства наследодателя и других расходов.
Таким образом, в некоторых случаях, чтобы принять наследство, нет необходимости обращаться к нотариусу. Главное, чтобы совершенные действия были законными и выражали волеизъявление гражданина на пользование имуществом.
Имущество наследодателя со всеми правами и обязательствами переходит к его наследникам по закону или по завещанию. В их качестве выступают юридические, физические лица, отдельные образования, а также государства. В завещании могут быть определены обязанности, возлагаемые на отдельных наследников, и лица, которым завещатель отказывают в получении имущества.
Вступить во владение наследством можно либо фактически, что должно быть подтверждено документами (оплата долгов и т.д.), либо после получения соответствующего свидетельства. Для этого необходимо представить нотариусу необходимые документы и заявление. Подать его можно в любой момент после истечения шести месяцев с момента открытия наследства (за исключением приостановки выдачи документов по решению суда или в иных случаях, определенных настоящим Кодексом).
В течение какого времени нужно принять
В Гражданском кодексе, в статье 1154 речь идет о том, сколько времени отводится гражданину, чтобы он принял права на имущественную массу. Такой период равен полугоду. Отсчет ведется с момента, когда открыто наследство. В ситуации, когда открытие произошло в день, когда предположительно скончался гражданин, то лица, состоящие с ним в родстве, вступают в такие права в течение шестимесячного срока с момента вынесения соответствующего решения судебного органа.
Это относится к случаям, когда человек считается пропавшим без вести, при условии, что его тело не было найдено. Вступление в указанные права осуществляется путем очередности. Очередь правопреемников отражена в гражданском законе. К примеру, если лицо, относящееся к первой группе правопреемников, составляет отказ от имущества, то права переходят к гражданам из второй группы и т.д. Для остальных категорий законодатель отводит срок для принятия имуществе меньший, нежели для близких родственников покойного.
Такой срок составляет три месяца. Отсчет начинается после того, как окончится течение шестимесячного срока.
ВНИМАНИЕ !!! Если за эти 6 месяцев никто не заявил права на наследственную массу – человек вправе посетить нотариальную контору и выразить свое желание стать собственником этого имущества.
Если по истечению установленного срока никто не заявил права на наследство – оно передается государственным органам. В дальнейшем, при появлении лиц, которыми пропущены сроки, может быть подано заявление в судебный орган и восстановлен срок.
Как вступить в наследство путем фактического владения
Фактическим принятием наследства будет считаться простое получение вещи, оставшейся от покойного и пользование ею. В этом случае, если ценность вещи не велика, и претензий на нее со стороны третьих лиц нет, в нотариат обращаться не нужно.
Пример. После смерти Васильевой И., две ее дочери взяли принадлежащие ей ковры, картину, сервиз и драгоценности, разделив между собой. Покойная проживала в доме сына, которому незадолго до смерти дала деньги на ремонт дома и покупку автомобиля. Он беспрепятственно передал сестрам вещи покойной матери. Оформлять раздел имущества родственники не стали.
Иногда такой простой раздел родственники не могут произвести по ряду причин, в числе которых могут быть ситуации:
- Одна и та же вещь востребована двумя или несколькими родственниками, которые не могут договориться между собой.
- Вещь имеет существенную ценность, являясь произведением искусства или антиквариатом.
- Наследники хотят подстраховаться на случай появления других претендентов на наследство.
Кроме этого, простой передачи имущества будет недостаточно, если оно подлежит государственной регистрации в Росреестре или в ГИБДД.
Чтобы начать пользоваться наследством покойного, нужно приобрести его путем принятия со всеми вытекающими правовыми последствиями. В частности, наследник принявший имущество, отвечает по долгам наследодателя. Он обязан выплачивать кредиты и исполнять другие имущественные обязательства усопшего в размере не больше стоимости своей доли.
Принятие наследником части наследства означает, что он согласился на все остальное. Неважно, где находится имущество, в чем заключаются обязательства — все переходит наследникам одним из двух способов.
Если речь идет о каких-либо бытовых предметах, мебели и другом подобном имуществе, то в этом случае говорят о фактическом принятии. Оно не требует обращения в государственные органы для регистрации имущества.
Ранее действующее законодательство не содержало норму, регулирующую правовые отношения по наследованию государственных наград, почетных и памятных знаков. Только в п. 8 комментария к ст. 527 ГК РСФСР «Основания наследования» упоминалось, что ордена и медали СССР умерших награжденных граждан и награжденных посмертно оставляются и передаются их семьям для хранения как память (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 г. «Об орденах и медалях СССР умерших награжденных».
В новом Гражданском кодексе РФ наследованию государственных наград, почетных и памятных знаков отведена отдельная статья 1185, согласно которой государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации.
При этом законодатель награды подразделяет на две группы:
1) государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации;
2) государственные награды, почетные, памятные и иные знаки, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, в том числе награды и знаки в составе коллекций.
Награды, входящие в первую группу, в наследственную массу не входят. Они не могут быть завещаны, передаваться наследникам других очередей. В случае смерти государственные награды и документы к ним, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации (в том числе и государственные награды СССР), передаются на память одному из наследников (супруг, отец, мать, дети). Круг указанных наследников расширению не подлежит. При этом награды передаются не в собственность, а для хранения. Это означает, что получившие их ближайшие родственники не будут отвечать по обязательствам наследодателя, также награды не будут учитываться при расчете обязательной доли.
При рассмотрении вопроса о возможности выдачи свидетельства о праве на наследство на государственные награды следует руководствоваться Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации».
Указанное положение определяет государственные награды Российской Федерации как высшую форму поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед государством в защите Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством. В соответствии с этим Положением не могут переходить в порядке наследования следующие ордена: орден «За заслуги перед Отечеством»; орден «Мужества»; орден «За военные заслуги»; орден «Почета»; орден «Дружбы»; а также медали: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За отвагу», медаль «За спасение погибавших», медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Нестерова, медаль «За отличие в охране государственной границы», медаль «За отличие в охране общественного порядка».
Согласно п. 12 Положения все они передаются одному их наследников первой очереди.
Когда наследников несколько, то между ними не исключены споры о праве каждого на награды. Спор разрешается в судебном порядке. При этом суд должен руководствоваться законодательством о государственных наградах, а не нормами наследственного права. Поэтому взыскать денежную либо иную компенсацию с лица, которому награды предаются по решению суда, несмотря на их ценность, в пользу других наследников нельзя.
Согласно п. 14 Положения с согласия наследников по ходатайству государственного музея и решению Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ государственные награды могут передаваться таким музеям для хранения и экспонирования. Причем переданные музеям ордена, медали и другие государственные награды наследникам не возвращаются.
При отсутствии наследников первой очереди государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента РФ по государственным наградам. Все это подчеркивает публично-правовой характер государственных наград.
Награды, входящие во вторую группу, входят в наследственную массу и наследуются на общих основаниях. К ним относятся награды иностранных государств, а также отечественные нагрудные и памятные знаки и значки, почетные знаки, почетные и похвальные грамоты, дипломы, относящиеся к ведомственным знакам отличия.
Согласно п. 19 Положения запрещается незаконное приобретение или сбыт государственных наград Российской Федерации. Также установлена уголовная ответственность за приобретение и сбыт государственных наград РФ, РСФСР, СССР (ст. 324 УК РФ).
Поэтому при решении вопроса об отнесении той или иной государственной награды, почетного или памятного знака к наследственному имуществу следует учитывать, что к такому имуществу могут относиться лишь те награды, которые документально подтверждают их принадлежность наследодателю.
Среди наград могут ок��заться памятные, юбилейные и другие знаки и медали, изготовленные из драгоценных металлов или камней, которые относятся к ювелирным изделиям согласно Приказу Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням от 30 октября 1996 г. № 146 «О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным».
К наследованию указанного вида наград могут применяться правила оборота драгоценных металлов и камней, установленные законодательством Российской Федерации.
Наградами также являются государственные премии в области науки и техники, в области литературы и искусства и др.
В положениях, регулирующих порядок награждения премиями, предусмотрено, что диплом, почетный знак умершего лауреата премии или удостоенного премии посмертно передаются его семье, а денежная часть премии передается по наследству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В наследственную массу может войти и наградное оружие. Согласно ст. 20.1 Закона «Об оружии» наградным оружием являются гражданское, боевое, короткоствольное, ручное стрелковое и холодное оружие. Виды, типы, модели боевого, короткоствольного, ручного стрелкового и холодного оружия, которыми могут награждаться граждане Российской Федерации, а также порядок награждения указанным оружием устанавливаются Постановлением Правительства РФ № 718 от 5 декабря 2005 г. «О награждении оружием граждан Российской Федерации». Наградное оружие может быть получено военнослужащими и сотрудниками государственных военизированных организаций на основании приказа руководителей указанных организаций, а гражданами Российской Федерации – на основании указа Президента РФ, постановления Правительства РФ, наградных документов глав иностранных государств. Разрешение на хранение и ношение наградного оружия гражданами Российской Федерации выдается органами внутренних дел по месту жительства.
Особенности наследования оружия, предусмотренные в Федеральном законе «Об оружии» и ст. 1180 ГК РФ, которые мы рассматривали в § 5 настоящей главы, подлежат применению и в случаях, когда в наследственную массу входит наградное оружие.
Наградное оружие и документы о награждении после смерти награжденного могут передаваться в установленном порядке в музеи и иные организации, имеющие лицензию на коллекционирование и (или) экспонирование оружия.
В случае неисполнения постановления (решения или определения) суда в добровольном порядке действующим законодательством предусмотрена возможность принудительного осуществления вынесенного юрисдикционного акта.
Порядок исполнения исполнительных документов по делам, возникающим из наследственных правоотношений, зависит от того, какое дело изначально рассматривалось в суде, что просил заявитель у суда:
• признания права;
• признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
• признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
• испрашивал ли он иной способ защиты гражданских прав, предусмотренный законодательством (ст. 12 ГК РФ).
Кроме ГПК РФ, условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц регулируется Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах».
Приведем общие для всех категорий дел, возникающих из наследственных правоотношений, правила исполнительного производства.
1. Несмотря на разнообразие видов исполнительных документов, предусмотренных действующим законодательством (ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном производстве»), по делам, возникающим из наследственных правоотношений, судами на основании принятых решений и определений после вступления судебного постановления в законную силу по заявлению взыскателя будут выдаваться именно исполнительные листы.
2. Требования, предъявляемые к исполнительным листам как к одному из видов исполнительных документов, предусмотрены ст. 13 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Это, в частности:
1) наименование и адрес суда;
2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный лист, их номера;
3) дата принятия судебного акта;
4) дата вступления в законную силу судебного акта либо указание на немедленное исполнение;
5) сведения о сторонах исполнительного производства: взыскателе (лице, в пользу или в интересах которого выдан исполнительный документ) и должнике (лице, обязанном по исполнительному документу совершить определенные действия или воздержаться от их совершения);
6) резолютивная часть судебного акта, содержащая требование о возложении на должника обязанности по совершению определенных действий в пользу взыскателя или воздержанию от их совершения;
7) дата выдачи исполнительного документа.
3. Срок предъявления исполнительных листов к исполнению составляет три года со дня вступления судебного акта в законную силу или окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения (ст. 21 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
4. По общему правилу, срок, в течение которого требования, содержащиеся в исполнительном документе, должны быть исполнены, составляет 2 месяца (ст. 36 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). Однако в случае, если замедление исполнения постановления суда может привести к значительному ущербу для взыскателя или впоследствии исполнение может оказаться невозможным, то суд по просьбе взыскателя вправе обратить к немедленному исполнению вынесенное решение (ч. 1 ст. 212 ГПК РФ).
5. Время и место совершения исполнительных действий – ст. 33, 35 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Общее правило: исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-исполнителем по месту жительства, месту пребывания или месту нахождения имущества гражданина; по юридическому адресу, месту нахождения имущества или по юридическому адресу представительства или филиала юридического лица в рабочие дни с 6 до 22 часов.
Требования, содержащиеся в исполнительных документах, обязывающих должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения (например, зарегистрировать право собственности наследника на земельный участок, а также на дом, расположенный на данном земельном участке), исполняются по месту совершения этих действий (ч. 3 ст. 33 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
Особенности:
1) в случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном листе, совершить определенные действия или воздержаться от их совершения (например, совершить конкретное нотариальное действие, зарегистрировать право собственности наследника на земельный участок и т. д.) в срок, установленный для добровольного исполнения, или немедленно (если это предусмотрено исполнительным документом) в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения (ч. 1 ст. 105 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
Размер исполнительского сбора составляет семь процентов от суммы, подлежащей взысканию, или от стоимости взыскиваемого имущества или 500 рублей с гражданина, если требование, содержащееся в исполнительном листе, неимущественного характера (ст. 112 Федерально��о закона «Об исполнительном производстве»).
После этого судебный пристав-исполнитель вновь назначает срок для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. В каждом последующем случае неисполнения без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель применяет к должнику меры штрафной ответственности, предусмотренные ст. 17.15 КоАП РФ. И так до тех пор, пока:
а) лицо не исполнит требования;
б) если нет возможности исполнить требования, не истечет срок для исполнения судебным приставом-исполнителем содержащегося в исполнительном документе требования;
в) судебный пристав-исполнитель не сочтет, что в действиях лица, нарушающего, законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве, содержатся признаки состава преступления и внесет в соответствующие органы представление о привлечении лица к уголовной ответственности.
Постановление судебного пристава-исполнителя о наложении штрафа утверждается старшим судебным приставом и может быть оспорено в суде или в административном порядке в течение десяти дней со дня его вынесения (ч. 2, 3 ст. 115 Федерального закона «Об исполнительном производстве»);
2) по ряду категорий дел об исполнении решения, вынесенного судом общей юрисдикции, должно быть сообщено в суд, вынесший это решение, и гражданину. В частности, по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих (глава 25 ГПК РФ) в суд, вынесший решение, и гражданину должно быть сообщено об исполнении указанного решения не позднее чем в течение месяца со дня получения решения. То есть срок, в течение которого требования, содержащиеся в исполнительном документе, должны быть исполнены, не общий, а сокращенный.
Указанное решение направляется судом для устранения допущенного нарушения руководителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностному лицу, государственному или муниципальному служащему, решения, действия или бездействие которых были оспорены, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган, должностному лицу, государственному или муниципальному служащему в течение трех дней со дня вступления решения в законную силу (ч. 2 ст. 258 ГПК РФ). В течение этого срока (одного месяца) соответствующее лицо обязано исполнить решение суда, а также сообщить суду и заявителю об исполнении решения суда (ч. 3 ст. 258 ГПК РФ).
Уже в римском праве признавалось, что наследство можно принять как прямым выражением воли (сначала это делалось формализованным торжественным путем, позже — путем простого заявления), так и без соблюдения какой-либо формы . В последнем случае способом принятия наследства было «поведение в качестве наследника» (pro herede gestio): pro herede (se) gerere означает «вести себя как наследник». Любое действие, включающее распоряжение или пользование наследством (приобретение наследственных вещей, уплата долгов и т.д.), подразумевало молчаливое его принятие .
В литературе фактическое принятие наследства часто называют неформальным.
Франчози Дж. Институционный курс римского права: Пер. с ит. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2004. С. 267. См. также: Чезаре С. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. М., 2002. С. 283, 284; Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты: Пер. с исп. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2005. С. 659 — 660.
Юридическая логика, лежащая в основе правила о фактическом принятии наследства, ясна: принимая наследство, наследник становится его собственником; если он ведет себя в отношении наследственного имущества как собственник, значит, он желает им стать, т.е. желает принять наследство. Эта логика прочно укрепилась в законодательстве государств, следующих романистической традиции. Эта логика всегда признавалась и в отечественном праве. В ст. 1261 ч. 1 т. X Свода законов Российской империи указывалось: «Принятием наследства почитается, когда наследники ни отзыва о неплатеже долгов не учинили, ни доходов с имения умершего не сохранили, а владели и пользовались имуществом в личную себе прибыль». При этом в комментарии к этому положению подчеркнуто, что и «исполняющий обязательства наследодателя считается принявшим наследство» . Право на наследство признавалось и за тем, кто, действуя как собственник, не только владел и пользовался имуществом, но и освобождал его от долгов.
Законы гражданские (Свод зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г., по Прод. 1906 г.). С разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов, извлеченными из научных и практических трудов по гражданскому праву (по 1 июня 1908 г.) / Сост. И.М. Тютрюмов. 2-е изд., испр. и знач. доп. СПб.: Законоведение, 1908. С. 761 — 762.
В ст. 429 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. была включена следующая норма: «Если присутствующий в месте открытия наследства наследник не заявит о своем отказе от наследства в течение трех месяцев со дня открытия наследства, он считается принявшим наследство». Деление наследников на присутствующих (т.е. проживавших в населенном пункте по месту открытия наследства в момент его открытия) и отсутствующих также было основано на описанной выше логике: именно «присутствующие» наследники обычно вели себя как собственники, вступая во владение наследственным имуществом и заботясь о его сохранении.
Фактическому принятию наследства была посвящена ст. 546 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.: «Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом…». Хотя в законе упоминалось только вступление во владение, анализ подзаконных актов и практики того времени свидетельствует, что доказательством фактического принятия наследства признавались те же действия, что и перечисленные в ст. 1153 действующего ГК РФ. Это обстоятельство позволяет и сегодня при разрешении споров обращаться к указанным документам как к авторитетным источникам неофициального толкования.
Любое лицо вправе совершать юридические действия как лично, так и через представителя. Это объясняется тем, что представительство есть общедозволенный способ осуществления прав и исполнения обязанностей . Действовать через представителя нельзя, только если запрет следует из закона expressis verbis либо если представительство объективно невозможно в силу существа отношений.
По этому поводу см. решение Верховного Суда РФ от 1 августа 2006 г. N ГКПИ06-735.
Возможность принять наследство через представителя зависит от вида представительства. При законном представительстве воля представляемого не имеет юридического значения и заменяется волей законного представителя. Поэтому факт принятия наследства представляемым будет основываться исключительно на воле представителя. При добровольном представительстве полномочие представителя возникает на основании воли представляемого, причем эта воля должна быть прямо изъявлена . Фактическое же принятие наследства основывается на предполагаемой воле. Значит, принятие наследства через добровольного представителя и фактическое принятие наследства — взаимоисключающие явления. Сделка по фактическому принятию наследства — один из немногих примеров сделки, которая не может быть совершена через представителя, поскольку «по своему характеру может быть совершена только лично» (п. 4 ст. 182 ГК РФ) . Если наследник выдает представителю доверенность на принятие наследства, это означает, что он предоставляет полномочие подать нотариусу соответствующее заявление. Более того, в такой доверенности должно быть прямо предусмотрено полномочие на принятие наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). От доверенности на принятие наследства следует отличать доверенность на совершение действий, свидетельствующих о принятии наследства (на заключение договора по поводу наследственного имущества и т.п.). Выдача такой доверенности сама по себе должна рассматриваться как доказательство фактического принятия наследства.
Полномочие предполагается, если оно следует из обстановки (п. 1 ст. 182 ГК РФ). Но в отношении действий по фактическому принятию наследства юридическим лицом эта конструкция явно неприменима.
Помимо названной нам известна лишь одна сделка, которая по своей природе не может быть совершена через представителя, — предоставление полномочия (т.е. выдача доверенности).
Действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, могут быть совершены наследником через представителя на общих основаниях. Отношения представительства предполагают совершение представителем юридического акта, создающего права и обязанности непосредственно для представляемого (ст. 182 ГК РФ). Некоторые действия по своей природе не могут быть совершены от чужого имени. В частности, это действия, направленные на предметы внешнего мира (так называемые реальные акты) . Поэтому через представителя нельзя владеть и пользоваться унаследованной вещью. Но через представителя можно, например, передать эту вещь в пользование третьего лица.
См. о них: Рясенцев В.А. Представительство в гражданском праве / Рясенцев В.А. Представительство и сделки в современном гражданском праве. М., 2006. С. 128 — 129.
Пленум Верховного Суда РФ дал ограничительное толкование правилам о представительстве при совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства: «…такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами» (п. 36 Постановления Пленума ВС РФ N 9). Означает ли это, что действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства представляемым, не могут быть совершены его законным представителем? Нет, не означает, поскольку запрет на фактическое принятие наследства законным представителем от имени подопечного не только не основан на законе, но и не может быть обоснован с политико-правовой точки зрения. В свое время практика применения ст. 1261 ч. 1 т. X Свода законов Российской империи основывалась на том, что «принятием опекуном или попечителем на правах опекуна принадлежащего опекаемому наследственного имущества составляет фактическое вступление опекаемого в права по наследству» . Правильность такого подхода до сих пор не вызывает сомнений у специалистов .
Из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует, что доказательством фактического принятия наследства могут быть предъявленные наследником сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и тому подобные документы (п. 36 Постановления Пленума ВС РФ N 9). Такой подход почти полвека назад был сформулирован в разъяснениях Отдела нотариата Верховного Суда РСФСР . Очевидно, что практика демонстрирует утилитарный взгляд на проблему и учитывает психологию людей. Так, хранение сберкнижки или паспорта транспортного средства наследники часто рассматривают как гарантию того, что вклад/автомобиль находятся под их контролем. Этим можно оправдать признание наследника действующим «как если бы он был собственником».
Из практики выдачи свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию // Советская юстиция. 1967. N 12. С. 10. Цит. по: Серебровский В.И. Указ. соч. С. 257 — 258.
Однако с догматической точки зрения такой подход вызывает сомнения. Еще В.И. Серебровский справедливо указывал, что владение сберкнижкой на имя наследодателя само по себе не может служить доказательством принятия наследства. Сберкнижка — не наследственное имущество, а документ, удостоверяющий, что в состав наследства входит вклад. Лишь отметка в сберкнижке о получении наследником сумм из вклада доказывает принятие им наследства . Подход В.И. Серебровского применим и к случаям, когда у наследника находятся паспорт транспортного средства, договор подряда и т.п. Следуя логике Верховного Суда РФ, владение свидетельством о праве собственности на недвижимость также подтверждает факт принятия наследства. Но это несовместимо со сложившейся практикой по наследованию жилья. Традиционно считается, что для принятия наследства наследник должен совершить в отношении жилого помещения активные действия (вселиться, ремонтировать, уплачивать коммунальные платежи и т.п.).
Серебровский В.И. Указ. соч. С. 258.
Упречность подхода, сложившегося в отношении владения документами, заключается в том, что он слишком формален. И если он годится для установления факта принятия наследства в порядке особого производства, когда нет спора, то в случае спора по поводу наследства судам следует применять его весьма осторожно. Этот подход тем более непригоден в нотариальной деятельности, осуществляемой в сфере бесспорной юрисдикции. Наличие у наследника документов, подтверждающих права на наследственное имущество, отнюдь не бесспорно подтверждает факт принятия наследства. Следует присоединиться к выводу, сделанному Т.И. Зайцевой в связи с предложенным Пленумом толкованием ст. 1153 ГК РФ: «…данное правило может быть применено только судами» .
Настольная книга нотариуса. Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике / Под ред. И.Г. Медведева. С. 248 (автор тома — Т.И. Зайцева).
В качестве примера можно рассмотреть гражданское дело Дорогомиловского районного суда г. Москвы по иску Елизаровой М.В. к Барановской О.В. об установлении факта принятия наследства и признания права собственности на 1/5 долю квартиры, принадлежавшей её брату Барановскому М.В., умершему 27.06.2016.
Рассмотрев иск Елизаровой М.В. суд удовлетворил его, так как в ходе изучения обстоятельств дела, установил, что истец ранее проживал совместно с братом в квартире и делал ремонт за свой счёт.
Однако в дальнейшем апелляционным решением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 04.06.2018 в удовлетворении иска Елизаровой М.В. было отказано и решение Дорогомиловского районного суда отменено.
При проверке материалов указанного дела Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ было установлено, что имеются все основания для отмены апелляционного определения судебной коллегии Московского городского суда от 04.06.2018.
Разрешая спор и удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из того, что истец проживал совместно с Барановским М.В. в одной квартире с 2008 года, продолжала проживать в его квартире после смерти, распоряжалась и пользовалась имуществом погибшего, от наследства не отказывалась, в связи с чем, пришёл к выводу о фактическом принятии истцом наследства, так как он осуществлял действия по сохранению наследуемого имущества и защите его от посягательства третьих лиц. По результатам проверки, принято решение оставить в силе решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы об удовлетворении иска Елизаровой М.В.
Таким образом, из приведённого примера, видно, что закон стоит на защите интересов потенциального наследника. Судебная практика показывает, что фактическое принятие наследства является достаточным основанием для того, чтобы в дальнейшем появилась возможность юридически оформить право наследования.